Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Статья 1228 ГК РФ. Автор результата интеллектуальной деятельности». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Интеллектуальная деятельность человека проявлялась и в глубокой древности. Однако ее правовое регулирование не вызывало какой либо нужды. Только тогда, когда возникли определенные столкновения интересов по поводу результатов интеллектуальной деятельности, встал вопрос о закреплении права человека на результаты такой деятельности. Право интеллектуальной собственности формируется вследствие развития интеллектуальной деятельности и необходимости правовой ее регламентации.
Что нельзя зарегистрировать в качестве изобретения и полезной модели?
В отношении изобретений и полезных моделей не могут быть зарегистрированы следующие виды объектов:
- научное открытие, выявляющее объективно существующие закономерности;
- научная теория, дающая представление о совокупности явлений;
- математические методы;
- изобретения, представляющие собой государственную тайну, так как они не подлежат обнародованию;
- технические решения, направленные только на изменение внешнего вида товара (они регистрируются в качестве промышленного образца);
- правила, методики игр; методы ведения хозяйственной и интеллектуальной деятельности (но можно запатентовать их отдельные элементы, технические устройства, систему управления; дизайн – в качестве промышленного образца; персонажи и название – как товарный знак);
- программы для ЭВМ и других компьютерных устройств, базы данных (они охраняются в рамках авторского права, но их можно зарегистрировать в «Роспатенте»);
- селекционные достижения (сорта растений и породы животных);
- топологии интегральных микросхем – для них предусмотрена специальная процедура регистрации, аналогичная программам ЭВМ;
- решения, заключающиеся только в представлении информации, так как они носят не технический характер.
К особым объектам интеллектуальной собственности относятся:
- Селекционные достижения. В СССР они приравнивались к изобретениям, а в качестве охранного документа селекционерам выдавали авторские свидетельства. В настоящее время приемкой заявлений и их экспертизой занимается ФГБУ «Госсорткомиссия» при Министерстве сельского хозяйства. Автору селекционного достижения выдается патент. Правовая охрана предоставляется на 30 лет; для сортов винограда, декоративных, плодовых и лесных древесных культур – на 35 лет.
- Топологии интегральных микросхем. Гражданским кодексом РФ предусмотрена возможность депонирования материалов, идентифицирующих топологию (в рамках авторского права), а также ее добровольную регистрацию в ФГБУ «ФИПС». Срок охраны составляет 10 лет. Объектом правовой защиты является взаимное расположение элементов микросхемы и связи между ними. Правообладателю выдается свидетельство о государственной регистрации.
- Секреты производства (ноу-хау). Они могут быть любого характера, касаться производственной, хозяйственной, организационной составляющей предприятия. Ноу-хау не подлежат государственной регистрации, а их охрана осуществляется в рамках режима конфиденциальности, который вводится на предприятии. Такой способ защиты используется в тех случаях, когда техническое решение является непатентоспособным, необходимо сокращение затрат времени на получение патента, не допускается раскрытие сущности изобретения или планируется более длительный срок охраны. Технические решения, оформленные в виде изобретения или полезной модели, по истечении 20 и 10 лет от момента регистрации переходят в общественное достояние. Для ноу-хау такого ограничения нет.
Право интеллектуальной собственности – подотрасль гражданского права, совокупность правовых норм и институтов права, регулирующих отношения в сфере возникновения, использования и защиты объектов интеллектуальной собственности.
Интеллектуальная собственность – совокупность исключительных прав гражданина или юридического лица на результаты творческой, интеллектуальной деятельности, а также приравненные к ним по правовому режиму средства индивидуализации юридических лиц, продукции, работ и услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т. п.).
Право интеллектуальной собственности не регулирует процесс интеллектуальной деятельности, завершающийся созданием новых, творчески самостоятельных результатов в области науки, техники, литературы и искусства. Данная подотрасль гражданского права охраняет результаты интеллектуальной деятельности , которые представляют собой нематериальные блага.
Традиционно интеллектуальную собственность делят на две составляющие:
1) промышленную собственность;
2) авторское право.
Промышленная собственность характеризуется такими ее составляющими, как промышленные образцы, изобретения, полезные модели, товарные знаки, знаки обслуживания и фирменные наименования. Авторское право относится к произведениям искусства, литературным и музыкальным произведениям, творениям кинематографии, а также к научным произведениям.
Систему российского права интеллектуальной собственности составляют следующие институты :
А) авторское право – совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в связи и по поводу создания и использования произведений науки, литературы и искусства;
Б) права, смежные с авторским, – права исполнителей, производителей фонограмм и организаций эфирного и кабельного вещания;
В) патентное право – совокупность правовых норм, регулирующих имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов;
Г) право интеллектуальной собственности на товарный знак (знак обслуживания);
Д) право интеллектуальной собственности на фирменное наименование;
Е) право интеллектуальной собственности на топологии интегральных схем;
Ж) право интеллектуальной собственности на программы для ЭВМ и базы данных;
З) право интеллектуальной собственности на селекционные достижения;
И) правоотношения в сфере коммерческой и служебной тайны.
Основополагающим нормативным актом для права интеллектуальной собственности является Конституция РФ. Основной Закон РФ в ст. 44 закрепляет, что каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания . Право на свободу во всех сферах творческой деятельности – неотъемлемое право человека, гарантированное общепризнанными нормами международного права. Право человека заниматься творческой деятельностью может осуществляться как на профессиональной, так и на любительской основе. И тот и другой творческий работник равноправны в области авторского права и смежных прав, права на интеллектуальную собственность, охрану секретов мастерства, свободу распоряжения результатами своего труда, поддержку государства.
Также в Конституции РФ закрепляется, что интеллектуальная собственность охраняется законом . В Российской Федерации не только гарантируется свобода творчества, но и охраняется право на его результаты. Признается исключительное право (интеллектуальная собственность) гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т. п.).
Гражданский кодекс РФ регулирует имущественные и личные неимущественные права в сфере интеллектуальной собственности . ГК РФ закрепляет в качестве основания гражданских прав и обязанностей в результате создания произведений науки, литературы, искусства, изо бретений и иных результатов интеллектуальной деятельности (ст. 8 ГК РФ); относит результаты интеллектуальной деятельности к объектам гражданских прав (ст. 128 ГК РФ); признает и определяет исключительное право (интеллектуальную собственность) на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак о б с луживания и т. п.), устанавливает, что объекты интеллектуальной собственности могут использовать третьи лица только с согласия правообладателя (ст. 138 Г КРФ). Новшеством российского законодательства явилось принятие четвертой части ГК РФ, объединяющей в себе все отношения в области интеллектуальной собственности. Положения новой части ГК РФ вступают в силу с 1января 2008 г., соответственно с этого времени прекращают свое действие законы, регулирующие отдельные вопросы интеллектуальной собственности.
Евразийская патентная организация (ЕАПО) – организация, действующая на основе патентного ведомства бывшего СССР и включающая в свой состав республики бывшего СССР, подписавшие Евразийскую патентную конвенцию.
Членами ЕАПО являются все договаривающиеся организации. Депозитарием Конвенции является Генеральный директор ВОИС, который также выступает в качестве посредника при возникновении какоголибо спора по вопросам толкования или применения Конвенции. Штабквартира ЕАПО находится в Москве, использует ресурсы патентного ведомства бывшего СССР и пользуется поддержкой Патентного ведомства РФ.
Органы ЕАПО – Административный совет и Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ). Административный совет (высший орган ЕАПО) назначает Президента ЕАПО, утверждает бюджет ЕАПО, а также Патентную, Финансовую и Административную инструкции, одобряет соглашения, заключенные ЕАПО с государствами и межгосударственными организациями. Все вопросы рассматриваются на очередных (один раз в календарный год) и внеочередных заседаниях Административного совета, в которых с правом совещательного голоса принимает участие и полномочный представитель ВОИС.
ЕАПВ выполняет все административные функции ЕАПО, включая рассмотрение заявок и выдачу евразийских патентов. ЕАПВ возглавляется Президентом, в штате которого каждое государствоучастник имеет свою квоту.
Евразийская патентная конвенция вступила в силу 12 августа 1995 г. Евразийская патентная конвенция содержит ряд материально-правовых норм, которыми либо устанавливаются единые требования по ряду вопросов, либо допускается их самостоятельное решение в национальном патентном законодательстве стран—участниц Конвенции. ЕАПВ выдает евразийский патент на изобретение, которое является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.
Главная цель Конвенции – создание межгосударственной системы правовой охраны изобретений на основе единого патента, действующего на территории государств – участников Конвенции. Патент выдается ЕАПВ по резуль татам экспертизы по существу, проводимой по ходатайству заявителя, при условии соответствия изобретения критериям патентоспособности. Срок действия евразийского патента – 20 лет с даты подачи евразийской заявки.
В соответствии с Конвенцией ЕАПО является самофинансируемой. Никакое договаривающееся государство не может быть обязано уплачивать взносы в ЕАПО. Однако Российская Федерация предоставляет ЕАПО авансы, при чем размеры этих авансов и условия являются предметом отдельных соглашений между Организацией и Правительством РФ.
В чём особенность интеллектуальных прав публикатора
Такой вид интеллектуальный прав, как право публикатора, — это нововведение в отечественном законодательстве. Это важно, поскольку позволяет разобраться с вопросом о том, как могут быть обнародованы те произведения, которые не были доведены до публики при жизни автора.
Согласно 1337 Гражданского кодекса Российской Федерации, публикатор — это то лицо, которое занимается обнародованием такого произведения, разумеется, при условии, что оно с законодательной точки зрения может попасть в общественное достояние. Следует отметить, что публикатор, как лицо, осуществляющее публикацию, имеет право действовать так только в отношении произведений. На другие виды объектов, созданных автором, его полномочия не распространяются.
Публикатор не имеет права осуществлять свою деятельность в отношении некоторых видов произведений. Что же это за такие категории? В основном это те виды произведений, которые находятся в архивах муниципального или государственного уровня.
Предоставляемые публикатору виды прав включают:
- Исключительное право на произведение, которое он обнародовал. Право предполагает всё то, что предусмотрено в Гражданском кодексе Российской Федерации в статье 1339.
- Право указать своё имя в обнародованном произведении. При этом имя требуется сохранять в случае его переработки, либо публикации на иностранном языке и при прочих видах, предполагающих изменение изначальной формы.
Следует отметить, что обнародование произведения должно производиться в соответствии с 3 пунктом статьи 1268 Гражданского кодекса Российской Федерации. В первую очередь, необходимо учесть, что данная процедура не должна противоречить авторской воле. Например, автор произведения вправе указать в дневнике, завещании, письме или какой-либо иной форме, что он не желает, чтобы данная его работа стала достоянием общественности. Это требование нужно уважать. Публикация в таких случаях недопустима.
Исключительное право лица, осуществляющего публикацию, включает:
- воспроизведение произведения;
- распространение произведения или его копий посредством реализации;
- осуществление проката произведения или его копий;
- публичная демонстрация произведения;
- сообщение произведения по кабельной связи;
- отправление заграницу произведения или его копий в целях реализации;
- публичное исполнение;
- сообщение произведения в эфир;
- доведение произведения до масс каким-либо иным образом.
Что такое интеллектуальная собственность?
1. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признается и охраняется при условии государственной регистрации такого результата или такого средства.
Правообладатель обязан уведомлять соответственно федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям (статья 1246) об изменении относящихся к государственной регистрации результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации сведений о правообладателе: наименования или имени, места нахождения или места жительства и адреса для переписки. Риск неблагоприятных последствий в случае, если такое уведомление соответствующего федерального органа исполнительной власти не сделано или представлены недостоверные сведения, несет правообладатель. (в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям могут вносить изменения в сведения, относящиеся к государственной регистрации результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, для исправления очевидных и технических ошибок по собственной инициативе или по просьбе любого лица, предварительно уведомив об этом правообладателя. (в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
2. В случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с настоящим Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.
3. Государственная регистрация отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору, государственная регистрация залога этого права, а также государственная регистрация предоставления права использования такого результата или такого средства по договору осуществляется по заявлению сторон договора. (в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
Заявление может быть подано сторонами договора или одной из сторон договора. В случае подачи заявления одной из сторон договора к заявлению должен быть приложен по выбору заявителя один из следующих документов: (в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом; (в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
удостоверенная нотариусом выписка из договора; (в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
сам договор. (в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
В заявлении сторон договора или в документе, приложенном к заявлению одной из сторон договора, должны быть указаны: (в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
вид договора; (в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
сведения о сторонах договора; (в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
предмет договора с указанием номера документа, удостоверяющего исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. (в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
1. По договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю).
2. Договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора. (в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
Переход исключительного права по договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса. (в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
3. По договору об отчуждении исключительного права приобретатель обязуется уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.
При отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного права условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются.
Выплата вознаграждения по договору об отчуждении исключительного права может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме. (в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
3.1. Не допускается безвозмездное отчуждение исключительного права в отношениях между коммерческими организациями, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. (в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
4. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации переходит от правообладателя к приобретателю в момент заключения договора об отчуждении исключительного права, если соглашением сторон не предусмотрено иное. Если переход исключительного права по договору об отчуждении исключительного права подлежит государственной регистрации (пункт 2 статьи 1232), исключительное право на такой результат или на такое средство переходит от правообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации. (в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
5. При существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить правообладателю в установленный договором об отчуждении исключительного права срок вознаграждение за приобретение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (подпункт 1 пункта 2 статьи 450) прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков, если исключительное право перешло к его приобретателю.
Если исключительное право не перешло к приобретателю, при существенном нарушении им обязанности выплатить в установленный договором срок вознаграждение за приобретение исключительного права правообладатель может отказаться от договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора. Договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента получения приобретателем уведомления об отказе от договора, если в этот срок приобретатель не исполнил обязанность выплатить вознаграждение. (в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
В рамках интеллектуальной собственности в законодательстве происходили постоянные изменения, совершенствовались нормы права. Гарантом защиты права на результаты интеллектуальной деятельности является Конституция РФ. В статье 44 прописано, что любая собственность подобного рода охраняется законом. Касательно результатов интеллектуальной деятельности, то они подчиняются актам международного права.
Автором признается тот человек, который своим творческим и интеллектуальным трудом создал результат интеллектуальной деятельности. Однако следует учитывать и такие нюансы.
- Автора не могут лишить авторских прав. Исключением является ситуации, когда человек им не является, но выдает себя за него. В подобном случае этот вопрос необходимо оспаривать в суде.
- Те лица, которые оказывают поддержку (материальную, техническую, организационную или другую), не считаются авторами.
- После смерти автора закон защищает его права. Со стороны защиты может выступать гражданин, который изъявил желание, или его данные записаны в оставленном завещании.
- Если при создании результата интеллектуальной деятельности принимали участие несколько человек, то они наделяются авторскими правами в равных долях.
В нормативном акте закреплены права на результат интеллектуальной деятельности. Существуют средства индивидуализации определенных услуг. К ним относятся: фирменное наименование, товарный знак, название места происхождения продукта и прочее. Их используют для персонификации авторов и изделий, услуг. Основная ценность – создание здоровой конкуренции среди других предпринимателей. Исключительным правом наделяется субъект, который его зарегистрировал, а не разработчик (например, дизайнер). Защищены и средства интеллектуальной деятельности. Они выступают в категории продуктов умственного труда гражданина.
Комментарий к статье 1225 ГК РФ
1. В пункте 1 комментируемой статьи содержится перечень результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. Этот перечень сформулирован как закрытый и, следовательно, не может быть расширен даже законом без внесения поправок в данную статью.
2. В указанный перечень не вошли объекты, на которые распространяются права публикатора (§ 6 гл. 71); эти объекты, строго говоря, не являются произведениями науки, литературы или искусства, а возникающие на эти объекты права не являются авторскими правами.
Исправляя эту очевидную ошибку законодателя, следует считать, что объекты прав публикатора включены в перечень, содержащийся в п. 1 комментируемой статьи.
3. Объекты, перечисленные в п. 1 комментируемой статьи, отнесены к двум категориям:
1) результаты интеллектуальной деятельности;
2) средства индивидуализации.
Как следует из текста ст. 1228 ГК РФ, непременным признаком результата интеллектуальной деятельности является наличие у этого результата автора. Следовательно, к результатам творческой деятельности относятся: произведения науки, литературы и искусства; программы для ЭВМ; базы данных (как объекты авторского права); исполнения; изобретения; полезные модели; промышленные образцы; селекционные достижения; топологии интегральных микросхем (всего 9 объектов). С другой стороны, исходя из обычного смысла термина «средства индивидуализации», к этой категории объектов должны относиться те объекты, которые кого-то или что-то индивидуализируют, идентифицируют. Таким образом, к данной категории должны быть отнесены: фирменные наименования; товарные знаки; наименования мест происхождения товаров; коммерческие обозначения (всего четыре объекта).
Другой комментарий к статье 1225 Гражданского Кодекса РФ
1. Часть четвертая ГК РФ, состоящая из разд. VII (гл. гл. 69 — 77), вступила в силу 1 января 2008 г. Принятие заключительной части Кодекса подвело некоторый итог процессу кодификации гражданского права на тот момент. Однако жизнь не стоит на месте. Касается это и гражданского права, и в не меньшей мере (а может быть, и в большей) прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Многоуровневая работа над модернизацией ГК РФ продолжается. Не вдаваясь в полемику о вреде или пользе деления поправок на блоки, подчеркнем важность принятия Федерального закона от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ, который вступит в силу 1 октября 2014 г., — Федерального закона, предметом которого являются изменения и дополнения в первую очередь в комментируемую часть Кодекса. Надо добавить, что комментарий осуществлен с учетом названного Закона.
Комментируемая статья закрепляет наиболее важные новеллы части четвертой ГК РФ, в частности: обновленное понятие интеллектуальной собственности, введение исчерпывающего перечня объектов интеллектуальных прав, новых видов таких объектов.
Понятие интеллектуальной собственности претерпело серьезные изменения: по сравнению с утратившей силу с 1 января 2008 г. ст. 138 ГК РФ ст. 128 (в редакции до 1 января 2008 г.) и ст. 138 Кодекса отождествляли термины «интеллектуальная собственность» и «исключительные права». В настоящее время под интеллектуальной собственностью понимаются охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. Важно отметить, что законодатель постепенно отказывается от использования вещно-правовой категории «собственность» применительно к нематериальным результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним объектам и переходит к категории «интеллектуальные права» (ст. 1226 ГК).
Термин «интеллектуальная собственность» был впервые в отечественном гражданском законодательстве закреплен в Законе Союза ССР от 6 марта 1990 г. «О собственности в СССР» , а затем использовался в Законе РСФСР от 24 декабря 1990 г. N 443-1 «О собственности в РСФСР» . В названных законах не проводилась четкая грань между режимами вещных и исключительных прав. Так, согласно п. 4 ст. 2 Закона о собственности в РСФСР объектами права собственности могли быть предприятия, имущественные комплексы, земельные участки, горные отводы, здания, сооружения, оборудование, сырье и материалы, деньги, ценные бумаги, другое имущество производственного, потребительского, социального, культурного и иного назначения, а также продукты интеллектуального и творческого труда.
———————————
Ведомости СНД и ВС СССР. 1990. N 11. Ст. 164.
Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1990. N 30. Ст. 416
2. В 1993 г. термин «интеллектуальная собственность» был введен в несколько статей Конституции РФ, а затем и во вступившую в силу 1 марта 1995 г. часть первую ГК РФ. Согласно ст. 44 Конституции РФ каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, то же самое гарантировано и в международных соглашениях, в частности в Конвенции, учредившей Всемирную организацию интеллектуальной собственности — ВОИС .
———————————
Подписана в Стокгольме 14 июля 1967 г. Ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 сентября 1968 г. (Ведомости Верховного Совета СССР. 1968. N 40. Ст. 363).
3. В комментируемой статье термин «интеллектуальная собственность» охватывает охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Данные объекты не являются оборотоспособными. Согласно п. 4 ст. 129 ГК РФ результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации не могут отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому. Однако права на такие результаты и средства, а также на материальные носители, в которых выражены соответствующие результаты или средства, могут отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому в случаях и в порядке, которые установлены комментируемым Кодексом.
Следует иметь в виду, что термин «интеллектуальная собственность» охватывает не все результаты интеллектуальной деятельности и средства, позволяющие индивидуализировать объекты и субъекты гражданских правоотношений, а лишь охраняемые. Так, к охраняемым результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации не относятся открытия, доменные имена. Как отмечается в п. 9.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ N 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее — Постановление Пленума ВС РФ N 5 и Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г.), п. 1 ст. 1225 ГК РФ содержит исчерпывающий перечень результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана на основании и в порядке, которые предусмотрены частью четвертой ГК РФ.
———————————
Российская газета. 22.04.2009. N 70.
Доменные имена как средства индивидуализации информационных систем были предусмотрены в проекте части четвертой ГК РФ, внесенном в Государственную Думу в 2006 г. и принятом в первом чтении. Ко второму чтению было принято решение об исключении параграфа о доменных именах из проекта ГК РФ. Предложение о законодательном регулировании в этой сфере было вызвано значительно участившимися случаями нарушения прав на средства индивидуализации в сети Интернет. Тем не менее в силу отсутствия правового регулирования количество споров в судах относительно использования доменных имен не уменьшается. Так, Высший Арбитражный Суд РФ обратил внимание на тот факт, что в соответствии с комментируемой статьей доменное имя не относится к охраняемым результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации, на которые возникают в том числе имущественные права. Не может быть отнесено доменное имя также к вещам или иному имуществу. В законодательстве Российской Федерации прямо не предусмотрена возможность предъявления иска о признании права на доменное имя, не определены ни условия, ни субъекты правоотношений .
———————————
Определение ВАС РФ от 4 июля 2008 г. N 5560/08 по делу N А56-46111/2003.
4. Правовой режим каждого из объектов, перечисленных в п. 1 комментируемой статьи, имеет особенности, которые определяются в отдельных главах и статьях комментируемого Кодекса:
1) ст. 1259 — произведения науки, литературы и искусства (см. комментарий к ст. 1259);
2) ст. 1261 — программы для электронных вычислительных машин (см. комментарий к ст. 1261);
3) ст. ст. 1262 и 1304 — базы данных как приравненные к объектам авторского права (см. комментарий к ст. 1262); базы данных как объекты смежных прав (см. комментарий к ст. 1304);
4) ст. 1304 — исполнения, фонограммы, сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания) (см. комментарий к ст. 1304);
5) ст. 1349 — изобретения, полезные модели, промышленные образцы (см. комментарий к ст. 1349);
6) ст. 1412 — селекционные достижения (см. комментарий к ст. 1412);
7) ст. 1448 — топологии интегральных микросхем (см. комментарий к ст. 1448);
8) ст. 1465 — секреты производства (см. комментарий к ст. 1465);
9) ст. 1473 — фирменные наименования (см. комментарий к ст. 1473);
10) ст. 1477 — товарные знаки и знаки обслуживания (см. комментарий к ст. 1477);
11) ст. 1516 — наименования мест происхождения товаров (см. комментарий к ст. 1516);
12) ст. 1538 — коммерческие обозначения (см. комментарий к ст. 1538).
Какие различают сферы спроса на объекты интеллектуальной собственности
Сферы спроса на объекты интеллектуальной собственности выделены в 3 основных блоках:
— Корпоративные сделки, включающие превращение ЗАО в открытые общества, приватизацию предприятий, вклады в уставный фонд.
— Свободная купля-продажа патентов и лицензий;
— Принудительное лицензирование, возмещение через суд либо арбитраж ущерба в результате нарушения исключительных прав.
Преобладание спроса на определенный вид услуг по оценке либо защите прав интеллектуальной собственности в существенной мере зависит от преимуществ субъекта рыночной экономики, которые он получит при владении объектами интеллектуальной собственности.
Наибольший спрос на оценку объектов интеллектуальной собственности отмечается для случаев внесения нематериальных активов в уставный капитал (более 50%).
Обычно передача прав интеллектуальной собственности предусмотрена не отдельно, а вместе с другими услугами либо правами, которые в совокупности позволяют достичь монополии по производству определенного нового продукта либо использованию новой технологии.
На что распространяется режим вещных прав на объекты интеллектуальной собственности
6 этого Закона характеризует права обладателя безотносительно к тому, какие права он реализует: право собственности на информационный объект или исключительные права относительно объекта авторского происхождения. Часть четвертая ГК РФ как бы узурпировала все проблемы прав субъектов, создающих программный продукт информационных технологий, в институте интеллектуальной собственности. И это подтверждается тем, что из ст.
128 ГК РФ «информация», как самостоятельный объект гражданских прав, исключена. Тем не менее в ч. 2 ст. 6 Закона об информации указано, что
«от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования правомочия обладателя информации осуществляются соответственно государственными органами и органами местного самоуправления в пределах их полномочий, установленных соответствующими нормативными правовыми актами»
.
Что такое результаты интеллектуальной деятельности?
Создание нематериальных трудов в сфере науки, искусства или других творческих направлений называется интеллектуальной деятельностью или творчеством.
Результат интеллектуальной деятельности — это итог творчества, который может приносить создателю определенные дивиденды.
Объектами РИД могут выступать работы в следующих направлениях:
● литература, наука, искусство;
● программы для ЭВМ и базы данных;
● выступления исполнителей и постановки, фонограммы и передачи в эфире;
● изобретения, создание полезных моделей, образцы в промышленности;
● фирменные наименования, бренды, товарные знаки и др.
Результаты выполненных работ и предоставленных услуг не могут нарушать интересы третьих лиц и должны соответствовать правовым нормативам.
Субъектами взаимоотношений являются авторы, авторские коллективы или правообладатели объектов интеллектуальной деятельности. Гражданин или ЮЛ признается автором результата интеллектуальной деятельности, в зависимости от установленных между заинтересованными лицами гражданских правоотношений. Охраняемые РИД принадлежат владельцу, то есть правообладателю. Это исключительные права, которыми собственник получает возможность распорядиться законными способами, регулирует права ст. 1233 ГК РФ. Если отчуждение права требует прохождения государственной регистрации, то новым правообладателем становится приобретатель в момент регистрации, ст.1232 ГК РФ.
Не все виды результатов интеллектуальной деятельности признаются охраняемыми объектами. Закон предоставляет перечень неохраняемых интеллектуальных продуктов (НИП). Например, к данной категории относятся научные открытия, теории и методы, выводы, связанные с предоставлением информации, изобретения, связанные с государственной тайной, и др.
Подробнее о понятии, видах, правах на результаты интеллектуальной деятельности читайте на официальном сайте юридической компании Amigdala.
Роль творческой деятельности в возникновении права на результат интеллектуальной деятельности
Большое значение имеет вопрос о возможной охране прав на РИД человека. Статья 1226 ГК РФ определяет, что права на охраняемые РИД и средства индивидуализации являются интеллектуальными правами. В то же время для возникновения интеллектуальных прав на созданный РИД необходимо творческое участие субъектов в создании данного объекта.
Интеллектуальные права включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и др.). Первоначально эти права возникают у автора РИД. Исключительное право позволяет автору распоряжаться этим правом, а личное неимущественное право неотчуждаемо и непередаваемо и определяет связь созданного объекта с личностью автора-творца. Различаются данные права и по субъектному составу: личные неимущественные права возникают только у физического лица и именно от него неотчуждаемы и непередаваемы, в то время как исключительные права могут принадлежать как физическим, так и юридическим лицам.
§ 4. Использование результата интеллектуальной деятельности, созданного в соавторстве, и распоряжение им
Коллективно созданные результаты интеллектуальной деятельности порождают и коллективные права на них. Распоряжение этими коллективными правами требует согласованности действий соавторов, в первую очередь, при выражении их вовне, т.е. при взаимодействии с третьими лицами.
Как уже было отмечено, достаточно самого минимального, но обязательно творческого вклада в общий результат интеллектуальной деятельности, чтобы считаться его соавтором со всеми вытекающими отсюда правомочиями. Наличие соавторства при его создании влечет возникновение интеллектуальных прав, которые делятся на личные неимущественные и исключительные. Последние, как известно, являются имущественными и отчуждаемыми, и в связи с этим возникает вопрос о распоряжении этими правами соавторами.
Понятие интеллектуальной собственности
Интеллектуальная собственность как объект гражданских прав регулируется нормами Конституции РФ. Так, статья 44 дает гарантию каждому человеку, которая заключается в свободе любого вида творчества в области литературы, науки, культуры, техники и др. Закон охраняет интеллектуальную собственность.
Появление понятия «интеллектуальная собственность» чаще всего связывают с законодательством Франции конца XVIII века. Само понятие характеризуется наличием интеллектуального вида собственности. Это положение можно считать верным только отчасти, поскольку как интеллектуальную, так и вещную собственность нельзя считать равнозначными категориями. Оно не зависит от того, что включено в понятие «собственность». Это связано с существующей концепцией, в соответствии с которой права на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) должны защищаться наравне с традиционной собственностью. Во многих государствах законодатель определяет право собственности в качестве права на вещь. Наряду с этим интеллектуальная собственность не может являться вещью в соответствии с материальным пониманием. Напротив, она представляет собой систему нематериальных результатов деятельности автора.
Право на РИД и право на вещь представляют собой 2 разных правовых института. Интеллектуальная собственность включает исключительное право на РИД, то есть на нематериальные объекты. При этом право собственности необходимо включить в состав вещных прав.
Результат интеллектуальной деятельности представлен результатом мыслительной деятельности. По факту он является нематериальным, что отличает его от материальной вещи. Подобный результат можно связать с определенной материальной вещью только в той степени, в какой результат интеллектуальной деятельности фиксируется в составе вещи. Таким образом, для проявления прав важно, чтобы РИД материализовались, при этом начало защиты прав на объекты находится в зависимости от режимов охраны, которые используются к объектам.
Например, для объектов патентного права необходимо проходить государственную регистрацию. Это отличает их от объектов авторского права. К ним не предъявляется такое требование. Что касается объекта права на секрет производства («ноу-хау»), то здесь необходимо использование режима коммерческой тайны.
Распределение собственности на вещи и исключительных прав на РИД прослеживается на примере передачи третьим лицам в собственность материальных носителей, на которых содержатся произведения литературы. В этом случае можно увидеть отношения как минимум 3 субъектов:
- обладатель права на произведение литературы,
- собственник материального ресурса,
- приобретатель прав на материальные ресурсы.
Законодатель определяет, что для того чтобы не нарушить права любого субъекта, передача лицу носителя с произведением не должна повлечь передачу прав на само произведение. При этом у второго лица может проявиться только право собственности на носитель. Исключительное право на объект интеллектуальной собственности может проявляться вне зависимости от прав собственности на материальные объекты, в которых выражается объект интеллектуальной собственности.